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1、专利权体系专利权是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识 产权的一种。我国于1984年公布专利法,1985年公布专利法实施细则。一、专利权的性质专利权的性质主要体现在三个方面:排他性、时间性和地域性。、排他性排他性,也称独占性或专有性。专利权人对其拥有的专利权享有独占或排他的权利,未经 其许可或者出现法律规定的特殊情况,任何人不得使用,否则即构成侵权。这是专利权(也是知识产权)最重要的法律特点之一。、时间性时间性,指法律对专利权所有人的保护不是无期限的,而会受限制,超过这一时间限制则 不再予以保护,专利权随即成为人类共同财富,任何人都可以利用。、地域性
2、地域性,指任何一项专利权,只有依一定地域内的法律才得以产生并在该地域内受到法律 保护。这也是区别于有形财产的另一个重要法律特征。根据这一特征,依一国法律取得的专利 权只在该国领域内受到法律保护,而在其它国家则不受该国家的法律保护,除非两国之间有双 边的专利(知识产权)保护协定,或共同参加了有关保护专利(知识产权)的国际公约。 二、专利权的主体专利权的主体即专利权人,是指依法享有专利权并承担相应义务的人。专利权主体包括以 下几种:、发明人或设计人发明人或设计人,是指对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的人。在完成发明创造 过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他
3、辅助性工作 的人,均不是发明人或设计人。其中,发明人是指发明的完成人;设计人是指实用新型或外观 设计的完成人。发明人或设计人,只能是自然人,不能是单位、集体或课题组。发明创造是智力劳动的结果。发明创造活动是一种事实行为,不受民事行为能力的限制, 因此,无论从事发明创造的人是否具备完全民事行为能力,只要他完成了发明创造,就应认定 为发明人或设计人。发明人或者设计人包括非职务发明创造的发明人或者设计人和职务发明创造的发明人或 者设计人两类。非职务发明创造,是指既不是执行本单位的任务,也没有主要利用单位提供的 物质技术条件所完成的发明创造。对于非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计 人。发
4、明人或者设计人对非职务发明创造申请专利,任何单位或者个人不得压制。申请被批准 后,该发明人或者设计人为专利权人。如果一项非职务发明创造是由两个或两个以上的发明人、设计人共同完成的,则完成发 明创造的人称之为共同发明人或共同设计人。共同发明创造的专利申请权和取得的专利权归全 体共有人共同所有。、发明人或设计人的单位对于职务发明创造来说,专利权的主体是该发明创造的发明人或者设计人的所在单位。职 务发明创造,是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创 造。这里所称的“单位”,包括各种所有制类型和性质的内资企业和在中国境内的中外合资经 营企业、中外合作企业和外商独资企业;从劳
5、动关系上讲,既包括固定工作单位,也包括临时 工作单位。职务发明创造分为两类:1.执行本单位任务所完成的发明创造。包括三种情况:(1)在本职工作中作出的发明创造;(2)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(3)退职、退休或者调动工作后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分 配的任务有关的发明创造。在第(3)种情况中,只有同时具备两个条件,才构成职务发明创造:第一,该发明创造必须 是发明人或设计人从原单位退职、退休或者调动工作后1年内作出的;第二,该发明创造与发 明人或设计人在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有联系。2.主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明
6、创造。“本单位的物质技术条件”是指本 单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。一般认为,如果在发明创 造过程中,全部或者大部分利用了单位的资金、设备、零部件、原料以及不对外公开的技术资 料,这种利用对发明创造的完成起着必不可少的决定性作用,就可以认定为主要利用本单位物 质技术条件。如果仅仅是少量利用了本单位的物质技术条件,且这种物质条件的利用,对发明 创造的完成无关紧要,则不能因此认定是职务发明创造。对于利用本单位的物质技术条件所完 成的发明创造,如果单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作 出约定的,从其约定。职务发明创造的专利申请权和取得的专利权
7、归发明人或设计人所在的单位。发明人或设计 人享有署名权和获得奖金、报酬的权利,即发明人和设计人有权在专利申请文件及有关专利文 献中写明自己是发明人或设计人;被授予专利权的单位应当按规定向对职务发明创造的发明人 或者设计人发给奖金;在发明创造专利实施后,单位应根据其推广应用的范围和取得的经济效 益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。发明人或设计人的署名权可以通过书面声明放弃。、受让人受让人是指通过合同或继承而依法取得该专利权的单位或个人。专利申请权和专利权可以 转让。专利申请权转让之后,如果获得了专利,那么受让人就是该专利权的主体;专利权转让 后,受让人成为该专利权的新主体。两个以上单位或者个人
8、合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委 托所完成的发明创造,如果双方约定发明创造的申请专利权归委托方,从其约定,申请被批准 后,申请的单位或者个人为专利权人。如果单位或者个人之间没有协议,构成委托开发的,申 请专利权以及取得的专利权归受托人,但委托人可以免费实施该专利技术。继受了专利申请权或专利权之后,受让人并不因此而成为发明人、设计人,该发明创造的 发明人、设计人也不因发明创造的专利申请权或专利权转让而丧失其特定的人身权利。从专利实施权的角度讲,受让人还保护专利实施权的受让人,也就是指通过合同约定,获 得专利实施权的法人或个人,包括独占实施许可人、排他实施许可人和一般实施
9、许可人。、外国人外国人包括具有外国国籍的自然入和法人。在中国有经常居所或者营业所的外国人,享有 与中国公民或单位同等的专利申请权和专利权。在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外 国企业或者外国其他组织在中国申请专利的,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的 国际条约,或者依照互惠原则,可以申请专利,但应当委托国务院专利行政部门指定的专利代 理机构办理。此处在最新修改的专利法中有改动,待最新修改专利法实施后,须以新修改专利 法为准。三、专利权的客体专利权的客体,也称为专利法保护的对象,是指依法应授予专利权的发明创造。根据我国 专利法第2条的规定,专利法的客体包括发明、实用新型和外观设计三种
10、。、发明发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明必须是一种技术方案, 是发明人将自然规律在特定技术领域进行运用和结合的结果,而不是自然规律本身,因而科学 发现不属于发明范畴。同时,发明通常是自然科学领域的智力成果,文学、艺术和社会科学领 域的成果也不能构成专利法意义上的发明。根据专利审查制度的规定,发明分为产品发明、方法发明两种类型,既可以是原创性的 发明,也可以是改进型的发明。L产品发明是关于新产品或新物质的发明。这种产品或物质是自然界从未有过的,是人利用自 然规律作用于特定事物的结果。如果某物品完全处于自然状态下,没有经过任何人的加工或改 造而存在,就不是我国专利法所规定
11、的产品发明,不能取得专利权。2.方法发明是指为解决某特定技术问题而采用的手段和步骤的发明。能够申请专利的方法通常 包括制造方法和操作使用方法两大类,前者如产品制造工艺、加工方法等,后者如测试方法、 产品使用方法等。改进发明是对已有的产品发明或方法发明所作出的实质性革新的技术方案。、实用新型实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型专利只保护产品。该产品应当是经过工业方法制造的、占据一定空间的实体。一 切有关方法(包括产品的用途)以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利的保 护客体。上述方法包括产品的制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程
12、序以及将 产品用于特定用途等。产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。它可以是机械构造,也可 以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、连接关系和必要的机械配合关系等;线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。、外观设计外观设计又称为工业产品外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、 图案相结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。外观设计的载体必须是产品。产品,是指任何用工业方法生产出来的物品。不能重复生产 的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不能作为外观设计的载体。通常,产品的色彩不能独立 构成外观设计,除非产品色彩变化的本身已形成
13、一种图案。可以构成外观设计的组合有:产品的形状;产品的图案;产品的形状和图案;产品的形状 和色彩;产品的图案和色彩;产品的形状、图案和色彩。形状是指对产品造型的设计,也就是指产品外部的点、线、面的移动、变化、组合而呈 现的外表轮廓,即对产品的结构、外形等同时进行设计、制造的结果;图案是指由任何线条、文字、符号、色块的排列或组合而在产品的表面构成的图形。图 案可以通过绘图或其他能够体现设计者的图案设计构思的手段制作。产品的图案应当是固定、 可见的,而不应是时有时无的或者需要在特定的条件下才能看见的;色彩是指用于产品上的颜色或者颜色的组合,制造该产品所用材料的本色不是外观设计 的色彩。、专利法不予
14、保护的对象1 .违反法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造。国家法律,是指由全国人民代表大 会或者全国人民代表大会常务委员会依照立法程序制定和颁布的法律。它不包括行政法规和规 章。发明创造本身的目的与国家法律相违背的,不能被授予专利权。发明创造本身的目的并没 有违反国家法律,但是由于被滥用而违反国家法律的,则不属此列。2 .科学发现。它是指对自然界中客观存在的现象、变化过程及其特性和规律的揭示。科 学理论是对自然界认识的总结,是更为广义的发现。它们都属于人们认识的延伸。这些被认识 的物质、现象、过程、特性和规律不同于改造客观世界的技术方案,不是专利法意义上的发明 创造,因此不能被授予专利权。3
15、 .智力活动的规则和方法。智力活动,是指人的思维运动,它源于人的思维,经过推理、 分析和判断产生出抽象的结果,或者必须经过人的思维运动作为媒介才能间接地作用于自然产 生结果,它仅是指导人们对信息进行思维、识别、判断和记忆的规则和方法,由于其没有采用 技术手段或者利用自然法则,也未解决技术问题和产生技术效果,因而不构成技术方案。4 .疾病的诊断和治疗方法。它是以有生命的人或者动物为直接实施对象,进行识别、确 定或消除病因、病灶的过程。将疾病的诊断和治疗方法排除在专利保护范围之列,是出于人道 主义的考虑和社会伦理的原因,医生在诊断和治疗过程中应当有选择各种方法和条件的自由。 另外,这类方法直接以有
16、生命的人体或动物体为实施对象,理论上认为不属于产业,无法在产 业上利用,不属于专利法意义上的发明创造。5 .动物和植物品种。但是对于动物和植物品种的生产方法,可以依照授予专利权。6 .用原子核变换方法获得的物质。7 .对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。四、授予专利权的条件发明创造要取得专利权,必须满足实质条件和形式条件。实质条件是指申请专利的发明创 造自身必须具备的属性要求,形式条件则是指申请专利的发明创造在申请文件和手续等程序方 面的要求。此处所讲的授予专利权的条件,仅指授予专利权的实质条件。、发明或者实用新型专利的授权条件I新颖性新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在 国内公开使用过或者以其他方式为公众所知。也